Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УП, ЕГО ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ОсЧ – разберемся по учебнику



2015-12-07 551 Обсуждений (0)
ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УП, ЕГО ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ОсЧ – разберемся по учебнику 0.00 из 5.00 0 оценок




Вопрос, связанный с квалификацией преступления. Правила квалификации преступлений.

Изучение ОсЧ УП преследует цель научиться правильно квалифицировать общественно-опасные деяния, т.е. научиться правильно применять уголовно-правовые нормы, уголовный закон.

Квалификация преступлений означает, что совершенное посягательство содержит признаки конкретной уголовно-правовой нормы, как правило, нормы ОсЧ и представляет собой юридическую оценку совершенного общественно-опасного посягательства.

Квалификация преступлений – это умственный процесс установления тождества между конкретным случаем и признаками состава, указанного в статье ОсЧ или в статье ОсЧ и статье ОбЧ. Поскольку квалификация – умственный процесс, этот процесс протекает в сознании и проходит несколько основных стадий.

Стадии:

1. необходимо детально изучить фактические обстоятельства дела.

2. выбор главы, которая содержится в ОсЧ.

3. выбор конкретной нормы в конкретной главе, разобраться в конфигурации состава, содержащегося в этой статье (выбор части и пункта).

4. установление тождества между деянием и составом.

У квалификации есть две стороны. Внутренняя сторона – умственный процесс по построению непротиворечивого суждения, в котором главной посылкой является состав преступления, а малой посылкой являются признаки совершенного деяния. Внешняя сторона предполагает уголовно-правовую оценку содеянного, то есть если мы квалифицируем содеянное по соответствующей статье ОсЧ, то мы констатируем, что между лицом, совершившим это деяние, и государством в лице госоргана возникло уголовно-правовое отношение. Внешняя сторона выражается в том, что мы эту квалификацию записываем путем указания соответствующей статьи, части статьи и пункта статьи.

Значение квалификации преступления на поверхности. Оно обеспечивает реализацию принципа законности, справедливости. Именно поэтому квалификация преступления – это прерогатива профессионалов в лице должностных лиц правоохранительных органов. Такая квалификация лежит на дознавателе, следователе, прокуроре, судье, адвокате. Они дают квалификацию, имеющее уголовно-правовое значение. Это судебная квалификация. А есть еще доктринальная квалификация, которую дают студенты на занятиях, ученые, авторы комментариев. Наша задача состоит в том, чтобы приравнять доктринальную и судебную квалификацию.

В самом УК РФ квалификация как результат отсутствует, но некоторые правила квалификации являются правовыми, и мы ими пользуемся.

Правила квалификации преступления.

Они устанавливают процедуру уголовно-правовой оценки общественно-опасного деяния.

Правил много и поэтому их можно классифицировать:

1. группа правовых правил квалификации (которые непосредственно закреплены в УК РФ). Эти правила являются обязательными для правоприменителя. Например, в ч.3 ст.17 УК РФ есть правило квалификации при конкуренции общей и специальной нормы. В ст.29, в ст.31, в ст.34, в ст.35 содержатся правила квалификации неоконченного преступления, правила квалификации преступления, совершенного в соучастии.

2. группа правил, сформулированных в Постановлениях Пленума ВС РФ (группа судебных правил квалификации). Они тоже обязательны для правоприменителя, а для ученого и студента результат применения судебного правила может быть и оспорим, т.е. может быть аргументированное несогласие. Если студент применяет судебные правила квалификации, то он должен найти аргументы. Нужно обратить внимание на то, что судебные правила квалификации являются обязательными для правоприменителя, а значит, и для студента они обязательны. Если есть коллизия между судебным толкованием и доктринальным толкованием, то, прежде всего, нужно смотреть на судебное толкование. Это не означает, что не нужно обращать внимание на положения доктрины. Постановлений Пленума ВС много. Около 20. Не во всех этих постановлениях есть правила квалификации. Например, Постановление 1999 года в ред. 2010 года о судебной практике по делам об убийстве. Там п.5, 11 и 13 содержат такие правила о квалификации. В частности, п.5 содержит правило квалификации совершения убийства двух и более лиц. Есть Постановление о взяточничестве и коммерческом подкупе 2000 года. В п.13 этого постановления ВС РФ дает правило, согласно которому мы квалифицируем получение взятки по предварительному сговору группой лиц или организованной группой. Есть постановление 2011 года о судебной практике применения законодательства, регламентирующего уголовную ответственность и наказание несовершеннолетних. Там в п.42 содержится правило квалификации как оконченного или неоконченного преступления, предусмотренного в статье 150 и 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в другие антиобщественные действия соответственно).

3. доктринальные правила квалификации – совокупность теоретических обобщений. Это не гипотеза, это не мысль. Это вывод, основанный на уголовно-правовых принципах, который является обоснованным и с точки зрения закона, и с точки зрения теории. Например, правила квалификации при фактической ошибке. Эта группа правил для правоприменителя имеют значение теоретического призыва, пожелания. Они не являются обязательными для правоприменителя. Если это правило достучится до законодателя или до ВС РФ, то оно может быть отражено в той форме, которая уже является обязательным для правоприменителя. Например, по вопросу квалификации убийства двух и более лиц есть спор между судебным правилом такой квалификации и доктринальным способом квалификации.

Все известные правила квалификации (то есть в этих трех группах) можно подразделить на следующие виды:

1. правила квалификации неоконченного преступления

2. правила квалификации при соучастии в преступлении

3. правила квалификации при совокупности преступлений

4. правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм.

При этом нужно отметить, что эти виды правил квалификации многочисленны.

Первый вид – правила квалификации неоконченных преступлений:

1. в соответствии со ст.30 УК приготовление квалифицируется по ч.1 ст.30 и статьи ОсЧ, а покушение квалифицируется по ч.3 ст.30 и статьи ОсЧ.

2. оное относится к тем общественно-опасным посягательствам, которые в процессе своего совершения проходят все стадии совершения преступления. В таком случае уголовно-правовая оценка основывается по совершению последней стадии.

Квалификация неудавшегося добровольного отказа от преступления: лицо отвечает по фактически наступившим последствиям. Попытка прекратить начатое преступление оценивается как смягчающее наказание обстоятельство. Это правило относится к судебным правилам, поскольку оно отражено в Определении ВС РФ и содержится в Обзоре законодательства и судебной практики ВС за 1 квартал 2010 года (п.1).

Второй вид – правила квалификации при соучастии в преступлении (эти правила могут быть правовыми – ст.34 и ст.35 УК РФ, а могут быть судебными):

1. действия исполнителя или соисполнителя квалифицируются только по статье ОсЧ, а действия иных соучастников квалифицируются по статье ОсЧ со ссылкой на ст.33 и соответствующую часть (ч.3, ч.4, ч.5 – организатор, подстрекатель и пособник соответственно).

2. исключение из первого правила: если организатор одновременно принимает участие в выполнении объективной стороны, то действия организатора квалифицируются без ссылки на ст.33, а организаторская деятельность будет учтена при назначении наказания.

3. при квалификации преступлений, предусматривающих признаки специального субъекта (ч.4 ст.34 УК РФ), исполнителем преступления, состав которого предусматривает признаки специального субъекта, может быть только лицо, обладающее таким признаком. Иные соучастники преступления (которые не обладают признаком такого субъекта) будут отвечать по статье ОсЧ со ссылкой на ст.33. Этот вопрос является проблемным. Проблема тут потому, что с одной стороны есть легальное правило квалификации (ч.4 ст.34), а с другой стороны – есть судебные правила квалификации (например, групповое взяточничество), с третье стороны – есть доктринальные правила квалификации (например, соучастие в преступлении, предусмотренного ст.106). В последнем случае, соучаствовать в убийстве новорожденного может и мать, и другие лица, которые не могут быть субъектом по ст.106. Если исходить из легального правила, то мы должны всегда для «доктора» дополнительно ссылаться на ст.33, а в доктрине содержится и иная позиция (о ней Бурлаков скажет тогда, когда мы перейдем к теме «Убийство»).

4. при совершении преступления с лицом, не обладающим признаком субъекта преступления (например, преступление, совершенное совместно с несовершеннолетним или малолетним). Это правило – судебное: не образует соучастие совместное совершение преступления надлежащего субъекта с ненадлежащим субъектом, т.е. с лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности по данному составу (ст.20 УК РФ). В постановлении 2000 года надлежащий субъект рассматривал как посредственного исполнителя, а в 2010 году ВС РФ это положение опустил.

5. если исполнитель преступления по независящим от него обстоятельствам не доводит преступление до конца, то другие соучастники (подстрекатель, пособник, организатор) несут ответственность за приготовление или покушение на преступление. Организатор убийства, которое не было доведено исполнителем до конца, будет отвечать за покушение, если исполнитель начал выполнять объективную сторону, и будет отвечать за приготовление, если исполнитель выполнять оную не начал.

6. при неудавшемся подстрекательстве (ч.5 ст.34), такой подстрекатель подлежит к ответственности за приготовление к преступлению. При этом под неудавшимся подстрекателем понимают лицо, которому не удалось склонить к совершению преступления не только исполнителя, но и других соучастников преступления.

Правила квалификации групповых преступлений (тот же вид). Эти формы соучастия могут при квалификации иметь значение квалифицирующих признаков в том случае, если они указаны в соответствующей статье ОсЧ. Если такая форма соучастия не является квалифицирующим признаком, то она является отягчающим наказание обстоятельством. Нам важна первая ситуация (когда включена в состав ОсЧ):

1. для квалификации преступления, совершенной группой лиц без сговора, группой лиц по предварительному сговору, необходимо установить, что все соучастники действовали как исполнители или соисполнители, т.е. принимали участие в выполнении объективной стороны соответствующего состава полностью или частично. Чтобы вменить такой признак, нужно чтобы таких соисполнителей было не меньше двух. Если в группе только 1 соисполнитель, а другой соучастник не соисполнитель, то мы не можем квалифицировать их преступление как совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. Тогда мы вменяем основной состав (если нет иных квалифицирующих признаков), а другие соучастники несут ответственность со ссылкой на ст.33.

Соисполнители – лица, частично участвовали в выполнении объективной стороны.

Например, совершена кража по предварительному сговору между тремя лицами. Один из них проникает в квартиру и остается на шухере. Второе лицо дежурит в машине на соседней улицы, поджидая компаньонов. Третье лицо, собственно, пиздит чужой шмот. С точки зрения буквального толкования, в этой группе есть только один исполнитель. Но у нас же квартирная кража, а значит, объективная сторона включает в себя и действия, позволяющие проникнуть в жилище. То есть первый перец выполнял объективную сторону, а третье лицо все-таки является пособником. Но ВС РФ сказал, что шухер входит в объективную сторону (постановление 2002 года по делам о краже). К тому же, кража окончена тогда, когда есть реальная возможность распорядится имуществом, а оная в нашем случае может возникнуть только тогда, когда много шмота можно увести (ПРЯХИНА БЫ НЕ СОГЛАСИЛАСЬ, но хз).

А есть еще проблема: соисполнительство в изнасиловании женщиной. Пленум не сказал, что баба не может быть соисполнителем. Пленум сказал, что применение насилия к потерпевшей входит в объективную сторону. А баба может применять такое насилие. Доктрина не согласна, она говорит, что субъектом ст.131 может быть только мужик – я не согласен.

Квалификация действий организованной группы. Тут важно отметить правило квалификации действий организатора.

Если преступление совершается организованной группой, то все лица-участники признаются соисполнителями независимо от их фактической криминальной роли. Т.е. и организатор, и подстрекатель, и пособник будут признаваться соисполнителями. Отсюда, ссылка на ст.33 УК РФ не требуется. Итак, правила:

1. квалификация действий организатора или руководителя. Организатор или руководитель отвечает за все совершенные ОПГ преступления, если они охватывались его умыслом. В ОсЧ есть статьи, которые криминализируют саму форму организаторства. Например, организатор банды будет нести ответственность за создание банды, независимо от того, охватывались ли преступления его умыслом. Другие участники ОПГ несут ответственность за те преступления, в приготовлении или покушении на которые они принимали участие. Такая форма предусмотрена в некоторых статьях ОсЧ как квалифицирующий признак. А как квалифицировать действия соучастников при совершении преступления со специальным субъектом? Правило Бурлакова будет расходиться с тем правилом, которое названо выше (все соучастники – соисполнители и идут без ссылки на ст.33). Да, когда речь идет о краже или разбое ОПГшкой, то тут проблем не возникает, ибо там нет специального субъекта, там все будут соисполнителями. А если у нас получение взятки, совершенное ОПГшкой? Тут у нас коллизия. И мы ее решаем в пользу правил квалификации преступлений со специальным субъектом. Если у нас среди взяткополучателей в ОПГ есть должностные лица (а это спецсубъект в ст.290), а есть простые чуваки, то те, кто не спецсубъект, будут отвечать по этому квалифицированному составу, но со ссылкой на ст.33 (в качестве пособника, подстрекателя или организатора). Но если у нас речь идет о спецсубъекте, то соисполнительство в ОПГ нужно (т.е. нужно два должностных лица в ОПГ).

Третий вид – правила квалификации при совокупности преступлений:

1. при совокупности каждое из преступлений квалифицируется самостоятельно.

2. исключение из первого правила: оно касается квалификации убийства двух и более лиц. По идее мы должны руководствоваться статьей 17 УК РФ – там есть дополнение, внесенное в 2004 году, «…за исключением случаев, когда совершение двух и более преступлений предусмотрено статьей Особенной части.» П.5 постановления 2008 года по делам об убийстве: квалификация по п.а ч.2 ст.105 происходит независимо от того, совершены два и более убийства одновременно или последовательно. Это судебное правило. В доктрине же есть другая позиция: совершение последовательно двух и более лиц образует совокупность преступлений, за исключением тех случаев, когда умысел на убийство двух и более лиц возник до момента совершения первого убийства или хотя бы в процессе совершения первого убийства.

3. второе исключение из первого правила: касается случаев сопряжения двух неоднородных преступлений, когда такая сопряженность предусмотрена в квалифицированном составе одного из них. Например, ч.2 ст.105 есть п.з и п.к. – убийство, сопряженное с разбоем, и убийство, сопряженное с изнасилованием. Это квалифицирующие признаки, однако она будет образовывать совокупность преступлений (то есть п.з ч.2 ст.105 и ст.162 надо квалифицировать).

4. правило, касающееся исключение из правил квалификации по совокупности: сложные преступления, а именно к продолжаемым преступлениям и к преступлениям со сложной, альтернативной объективной стороной. Совокупность тождественных действий, охватываемых общим умыслом и преследующее одну цель, квалифицируется как одно преступление. Например, несколько краж из одного дома. При квалификации мы должны учесть размер причиненного вреда, потому что вред может являться квалифицирующим признаком (крупный размер). Если у нас преступление с одним умыслом и целью, то мы складываем весь вред и если он удовлетворяет понятию «крупный размер», например, то вменяем один квалифицированный состав. А что касается преступлений с альтернативными действиями, то если лицо совершает последовательно действия, каждое из которых образует один из предусмотренных статьей ОсЧ, то содеянное квалифицируется как одно преступление, т.е. совокупности нет. Например, в ст.228 УК РФ. Если лицо с одним и тем же предметом сначала приобрело героин, потом хранит героин, а потом перевезло его, то вменяем ему одно преступление. А если чувак каждый день покупает героин, а каждое воскресенье перевозит героин, то будет совокупность. Сложная объективная сторона включает в себя несколько действий. Например, использование поддельных документов при мошенничестве, где такое использование – это способ совершения мошенничества. В то же время, подделка документов сама по себе – отдельное преступление. Так вот мошенник при таком случае будет отвечать только за мошенничество. Но если способ «подделка документов» не входит в объективную сторону, то совокупность будет. Например, подделка документов и уклонение от службы в армии, например, путем симуляции болезни.

Четвертый вид – правила при конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция – это ситуация, когда в нескольких составах ОсЧ содержатся признаки одного преступления. Конкуренцию надо отличать от совокупности. Когда у нас совокупность, то речь идет о совершении как минимум двух преступлений. Когда же у нас конкуренция, то у нас одно преступление, которое подпадает под признаки более чем одной нормы. Выбор соответствующей нормы при конкуренции зависит от выбора конкурирующих норм. В теории есть виды конкуренции норм:

1. конкуренция общей и специальной норм – ст.105 с одной стороны и ч.2 ст.105, ст.106, ст.107, ст.108 с другой. 285-я с одной стороны и 286-я и 292-я с другой. 105-я с одной стороны и 317-я с другой стороны.

2. конкуренция двух специальных норм.

3. конкуренция части и нормы целого.

Отличия между общей и специальной нормой заключается в том, что общая норма охватывает широкий круг преступлений (она охватывает все специальные нормы), а специальная охватывает лишь отдельные преступления, предусмотренные общей нормой. Признаки отличия норм могут относиться к объекту преступления, к субъекту преступления, к объективной стороне. Специальная норма может быть и более мягкой (привилегированный состав), и более жесткой с точки зрения санкции. Специальные нормы могут быть изложены в одной статье с общей нормой (ч.1 и ч.2 ст.105), либо специальные нормы могут быть в одной и той же статье с общей нормы, но в квалифицированных признаках. Специальная норма может быть помещена и даже в другую главу другого раздела. Общее правило при такой конкуренции сформулировано в ч.3 ст.17 – при конкуренции общей и специальной нормы применяется специальная. Но есть частные правила.

Например, конкуренция двух специальных норм (ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ). При конкуренции квалифицирующей и особо квалифицирующей нормы применяем последнюю. А если одна норма содержит квалифицированный состав, а другая – привилегированный, то применяем привилегированный состав. Например, п. д ч.2 ст.105 и ст.107, которая может быть и с особой жестокость. Применяем 107-ю.

Конкуренция двух специальных норм, где обе нормы – привилегированные. Например, ст.107 и ст.108. Применяем более привилегированную норму (более мягкое наказание).

Конкуренция нормы части и нормы целого. Тут у нас речь о таком сложном преступлении, как составном преступлении – преступление со сложным составом, в котором содержится или два деяния, или два последствия, за каждое из которых в отдельности возможна квалификация по отдельной статье. Классический пример: разбой – нападение с целью хищения с применением насилия или угрозой такого применений. Тут у нас деяние «нападение» и деяние «хищение», то есть одно из них может быть 111-ой статьей, а другое – 161-я. Применяем мы норму целого, то есть мы применяем или ст.162, или ч.4 ст.111.

Частным случаем конкуренции нормы части и нормы целого является поглощение составов. Например, лицо с целью совершения убийства совершает выстрел, поражает цель, но наступает не смерть, а тяжкий вред здоровью. Тут применяем покушение на убийство. Еще пример: хотим хищение в крупном размере, но по независящим от нас обстоятельствам не можем похитить. Тут мы квалифицируем как покушение на хищение в крупном размере, но тут надо доказать прямой умысел.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ (РАЗДЕЛ 7 УК РФ)

Преступления против жизни и здоровья.

СТ.105 - Убийство.

Все преступления против личности в зависимости от объекта посягательства разделены на 5 групп, которым соответствуют главы в УК РФ: преступления против жизни и здоровья, против чести и достоинства, против половой неприкосновенности, против конституционных прав и свобод человека, против семьи и несовершеннолетних.

Преступления против жизни включают в себя убийство (ст. 105-108 УК РФ), причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ). Они между собой не совпадают по одному или нескольким признакам. Общий признак один: общественные отношения, защищающие жизнь человека. По субъектам преступления они могут отличаться, могут отличаться по объективной стороне.

Важно определиться при квалификации, что представляет собой объект правовой охраны? Жизнь как общественное благо охраняется с момента начала жизни и до момента ее прекращения. До начала жизни это преступление не считается преступлением против жизни (аборт, например). Посягательство на мертвого человека нужно рассматривать как посягательство на негодный объект.

Начало жизни определяется моментом живорождения. Существует несколько подзаконных актов: Инструкция Минздрава, Приказ Минздрава, по которым определяются критерии живорождения и мертворождения. С какого момента охраняется жизнь человека? С момента начала физиологических родов женщины, которые подтверждаются тем, что плод является живорожденным. Подтверждением живорожденности плода является появление дыхания или других признаков жизни.

Момент наступления смерти регламентирован так же нормативно. При необходимости назначают в обоих случаях экспертизу. Смерть дается на основании смерти мозга (инструкция минздрава 2001 года), и еще есть инструкция 2003 года, где смерть – это прекращение реанимационных мероприятий. Смерть не клиническая, а биологическая, т.е. такое необратимое изменение в мозге, при котором продолжение реанимационных мероприятий становится бессмысленным.

В УК РФ есть несколько статей, которые предусматривают ответственность за просто убийство, есть специальные нормы (ч.2 ст.105 УК РФ), есть статьи, предусматривающие привилегированный состав (ст.106, 107, 108 УК РФ).

Независимо от того, о каком виде убийства идет речь, понятие убийства сформулировано в ч.1 ст.105. Убийство – это умышленное лишение жизни человека. Бурлаков бы добавил еще один признак: противоправность такого лишения. Например, при необходимой обороне умышленное лишение жизни может быть правомерны в определенных случаях.

В составе ч.1 ст.105 отсутствуют квалифицирующие признаки и привилегированные признаки – об этом говорит ВС РФ в пленуме по делам об убийстве.

Убийство является простым убийством, если лицо руководствовалось мотивом ревности, мести, зависти, неприязни, возникшим на почве личных взаимоотношений. Убийство на почве кровной мести – это уже не простой убийство, ибо он включен в состав.

Простому убийству также относят убийство в ссоре или драке при отсутствии хулиганских побуждений, убийство по просьбе потерпевшего (эвтаназия), убийство при мнимой обороне.

Квалифицированное убийство – о нем говорится в ч.2 ст.105. Там 13 видов. Но их на самом деле больше, ибо некоторые из этих пунктов содержат несколько признаков. Эти признаки сиречь отягчающие ответственность обстоятельство.

Есть классификация таких признаков – в зависимости о того, к какому элементу состава преступления относятся такие признаки.

Признаки, относящиеся к объекту: а, в, г

К объективной стороне: д, е, ж

К субъективной стороне: б, е1, з, к, л, м

К субъекту: д, е1, к

В п.б есть убийство лица в связи с выполнением оным служебного долга. Буквально, можно говорить, что этот признак относится к субъективной стороне. Непосредственно тут о мотиве и цели речи нет, но из духа закона следует.

В том случае, если это убийство совершается с целью прекращения этой деятельности, то вина может быть только в форме прямого умысла. А если из мести, то может быть и косвенный умысел.

Нужно обратить внимание на предмет преступления, т.е. на характеристику потерпевшего. Под близкими потерпевшего понимают родственников, а также иных лиц, которые родственниками потерпевшего не являются, но жизнь и здоровье которых заведомо дороги потерпевшему.

Мотив или цель связаны с законной служебной деятельностью или выполнением законного служебного долга. Деятельность связана с выполнением обязанностей и прав в соответствии с трудовым договором в организации независимо от организационно-правовой формы такой организации. Даже предпринимателя убить будет по п.б ч.2 ст.105.

Долг и деятельность могут быть связаны со специальными правилами или нормами морали, которыми этот долг и деятельность предписаны лицу. Например, убийство потерпевшего из-за того, что тот свидетельские показания дает.

Время, которое отделяет убийство от выполнения своей служебной деятельности или общественного долга на квалификацию не влияет.

П.в предусматривает убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно при похищении лица. Тут у нас в сущности три признака самостоятельных. Малолетка – это поцык до 14 лет. Преступник должен осознавать или сознательно допускать малые лета поцыка. То есть можно с косвенным умыслом такого поцыка убивать. Чтобы понять умысел, надо смотреть на внешние признаки: одежда потерпевшего, нахождение потерпевшего рядом со школой и т.д.

Заведомо беспомощное состояние – осознание виновным такого состояния. Если заведомость ставится под сомнение, то п.в вменить нельзя. Беспомощное состояние – это когда в силу физических недостатков не может противодействовать преступнику, или психических недостатков (недалек умом) не способен осознавать фактически совершаемые против него действия. Типичные пример: убийство во время сна или убийство во время пьяного состояния потерпевшего. Бурлаков так не считает. В силу того, что преступник состояние беспомощности оценивает именно из уязвимости потерпевшего и использует ее не просто как обстановку, облегчающее совершение преступления, но как факт, через который он может переступить. Сон и состояние опьянения не дает основание констатировать на принадлежность потерпевшего к категории тех, кто страдает психическими или физическими недостатками.

П.г предусматривает убийство женщины, заведомо для лица находящегося для лица в состоянии беременности. Нужно обратить внимание на то, что законодатель подчеркивает, что лишение жизни происходит в отношении женщины, которая ЗАВЕДОМО является беременной. То есть заведомость – это признак субъективной стороны, то есть преступник должен осознавать, что эта женщина является беременной. Это не признак объективной стороны или объекта преступления.

В доктрине и на практике нет однозначного понимания того, что означает заведомое убийство беременной женщины, тут предлагают 4 разных способа квалификации, в том случае, если потерпевшая женщина фактически не находилась в состоянии беременности. Т.е. чувак думал, что баба беременная, ебнул ее, а она оказалась не беременной.

Способы:

1. квалифицируют по ч.1 ст.105

2. квалифицируют по ч.3 ст.30 и п.г ч.2 ст.105 + ч.1 ст.105

3. квалифицируют по ч.3 ст.30 и п.г ч.2 ст.105

4. квалифицируют по п.г ч.2 ст.105

Четвертый вариант наиболее обоснован и по этому пути идет судебная практика. Третий вариант тоже более-менее нормальный, ибо он основан на учении о фактической ошибки.

В п.д предусмотрено убийство с особой жесткостью. Оная – признак объективной стороны, это способ совершения преступления. Особая жестокость проливает свет также и на характеристику личности (убийцы) и в том числе и субъекта. ВС РФ исходит из того, что особая жестокость при убийстве будет, если убийство сопровождается пытками, истязаниями над жертвой, либо заведомо для виновного связано с причинением особых страданий потерпевшему (например, долго избивать, пока не умрет, либо сжечь заживо, либо использовать медленно убивающий яд, либо убийство путем бездействия – без жрачки оставлять, или когда убийство совершается на глазах у близких потерпевшего, если виновный осознает, что причиняет близким особые страдания).

П.е говорит об убийстве общественно-опасным способом. Убийство с особой жестокостью совершается с прямым умыслом, а убийство общественно-опасным способом может и с косвенным умыслом. Прямой умысел при убийстве будет в том случае, если лицо руководствуется соответствующими мотивами или целями лишения жизни потерпевшего, или таким способом лишения его жизни, реализация которых невозможно без лишения жизни потерпевшего.

Для того, чтобы реализовать мотив кровной мести, лицо должно поставить перед собой цель лишить жизни обидчика. Реализация мотива или цели не могут быть реализованы без жизни потерпевшего – это при прямом умысле.

Под общественно-опасным способом понимается такое лишение жизни КОНКРЕТНОГО потерпевшего, при использовании которого виновный осознает, что он создает угрозу для жизни (!!!, а не здоровью или общественному порядку) хотя бы одного другого постороннего лица. Например, использование соответствующего орудия – граната, расстрел из автомата очередью, когда потерпевший находится в толпе.

Проблема возникает тогда, когда при убийстве потерпевшего причиняется вред посторонним лицам (лишение жизни, причинение вреда здоровью). Тут ВС РФ в постановлении 1999 года говорит, что такая ситуация должна быть квалифицирована так: если виновный лишает жизни конкретное лицо и постороннему также причиняется смерть, то содеянное нужно квалифицировать как совокупность двух убийств. Туда входит убийство общественно-опасным способом (п.е ч.2 ст.105 и п.а ч.2 ст.105). А если причинен лишь вред здоровью, то все равно нужно квалифицировать как совокупность – п.е ч.2 ст.105 и соответствующая статья (111-я, например).

П.ж – убийство группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, или ОПГшкой. Тут нужно смотреть на правила квалификации!!!

Убийство просто группой лиц можно вменять тогда, когда в процессе лишения жизни просто участвовало два или более лица. К такому виду убийства относятся ситуации, когда на человека напали два лица, между собой не знакомые, а равно ситуации, когда в процессе лишения жизни одним лицом, к нему присоединяется другое лицо, незнакомое первому лицу.

Убийство группой лиц по предварительному сговору вменяется тогда, когда два или более субъекта уголовной ответственности заранее договорились о совместном совершении преступления и участвовали при непосредственном совершении преступления. При этом оба они будут признаваться соисполнителями и тогда, когда каждый из них нанес по одному смертельному удару, но и тогда, когда только один нанес такой удар, а действия второго лица были направлены на то, чтобы сломить сопротивление потерпевшего.

Иные лица, которые действуя по предварительному сговору, не совершившие тех действий, о которых написано выше, но которые находились в месте совершения преступления, соисполнителями не признаются и квалификация их действий требует ссылки на ст.33 (???)

Убийство ОПГшкой все соучастники признаются соисполнителями. Там без ссылки на ст.33.

Лекция 2.

П.3 ч.2 ст.105 УК РФ – три отягчающих убийство обстоятельства – убийство из корыстных побуждений, убийство по найму и убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.

Убийство из корыстных побуждений.

Корыстные побуждения при убийстве выражаются в стремлении убийцы получить посредством убийства незаконную материальную выгоду или освободиться от материальных затрат. Извлечение материальной выгоды посредством убийства – после убийства виновный снимает с тела какие-либо материальные ценности, либо увеличивает свою долю в совместном имуществе. Освобождение от материальных затрат – убийство собственного ребенка, чтобы не платить ему алименты, либо убийство родителей престарелых, чтобы не платить алименты им. Также убийство с целью невозвращения долга потерпевшему. Важно во всех этих примерах установить, что корыстное побуждение при убийстве возникло до его совершения, а не после совершения и не во время совершения. Умысел может быть внезапно возникшим, но все равно может быть так, что этот умысел был направлен также на извлечение материальной выгоды.

Не имеет значения, сумел ли убийства реализовать корыстное побуждение или не сумел по независящим от него обстоятельствам.

Особый случай квалификации корыстного убийства связан с таким примером – если лицо с целью незаконного получения материальной выгоды совершает убийство для того, чтобы получить доступ к имуществу потерпевшего (ключи от квартиры забрать). Этот случай дает нам основание квалифицировать не как одно корыстное убийство, а как совокупность двух преступлений. В этом случае он будет отвечать по п.З ч.2 ст.105, а если он еще и в квартиру проник потом, то его действия нужно квалифицировать как хищение: если тайно, то кража (ч.3 ст.158 – кража из жилища). Предлагаются другие варианты (неправильные с т. зрения Бурлакова) квалификации: кто-то предлагает просто п.З ч.2 ст.105 вменить. Но этот пункт не охватывает объективной стороной состав хищения из жилища. Кто-то предлагает квалифицировать не по п.З ч.2 ст.105, а по п.К ч.2 ст.105 (убийство с целью облегчить последующее преступление или с целью скрыть предыдущее преступление) и по ч.3 ст.158. Однако Пост. Пленум по делам об убийстве 1999 года. Так Пленум разъяснил этот п.к ч.2 ст.105: он вменяется только в тех случаях, когда виновный совершает убийство и не руководствуется никакими другими мотивами и целями, которые являются квалифицирующими признаками в других пунктах ч.2 ст.105.

Если он спиздил у трупа ключ от банковской ячейки, то тут может быть несколько вариантов. Если доступ открытый и не нужно документов, то будет кража, но не будет кражи из хранилища. Кража будет простой – ч.1 ст.158. А если для получения ценностей из ячейки требуется удостоверение личности и виновный подделывает документы, то тогда он получает ценности путем обмана сотрудника банка, то тут тогда будет мошенничество.

Убийство по найму.

Оное представляет собой выполнение тяжкой криминальной работы. Выгода, которую получает убийца, это оплата убийства. При этом причинение смерти – это результат труда, а получение вознаграждения – это оплата труда. По найму – это значит, что мы встречаемся со своеобразным договором найма. Один поручает, другой исполняет. Это всегда преступление, совершаемое в соучастии как минимум двух лиц – нанимателя и исполнителя. В определенной ситуации убийство по найму вменить нельзя. Например, когда начальник ЧОПа предлагает своему телохранителю или сотруднику совершить убийство, устранить какое-то лицо. В некоторых случаях это не будет убийство по найму, а это будет убийство, совершенное в связи исполнения приказа. Этот приказ является незаконным, поэтому тут будут подстрекатель и исполнитель. Но п.з ч.2 ст.105 вменить нельзя.

Чем отличается убийство по найму и корыстное убийство? Убийство по найму – это ВСЕГДА предумышленное преступление (наниматель ищет исполнителя, тут заранее обдуманный умысел), а корыстное убийство может быть совершено и с внезапно возникшим умыслом. Далее, по найму – это всегда убийство, со



2015-12-07 551 Обсуждений (0)
ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УП, ЕГО ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ОсЧ – разберемся по учебнику 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УП, ЕГО ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ОсЧ – разберемся по учебнику

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (551)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.014 сек.)