Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Завещание в чрезвычайных обстоятельствах



2015-12-07 990 Обсуждений (0)
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 0.00 из 5.00 0 оценок




Закон не раскрывает понятие «чрезвычайные обстоятельства». Однако в судебной практике уже встречаются, хотя и очень редко, дела по утверждению завещаний, совершенных в чрезвычайных обстоятельствах. В соответствии с судебной практикой под чрезвычайными обстоятельствами следует понимать действительно сложившееся положение (обстоятельства), в котором оказался гражданин, в силу чего существует реальная угроза его жизни. При этом законодатель не устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза, по вине гражданина или сложилась объективно, но угроза его жизни должна быть явной. У гражданина в данной связи должна отсутствовать реальная возможность обратиться к нотариусу или иным лицам, имеющим право удостоверять завещания.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах - позволяет в полной мере реализовать принцип свободы завещания и обеспечить соблюдение прав наследника. В случаях, когда над гражданином нависает реальная угроза расстаться с жизнью, и он лишен возможности облечь свою последнюю волю в ту форму, которая требует по закону при совершении завещания при нормальном, находящемся под контролем общества ходе событий, он может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Однако изложение гражданином последней воли в такой форме признается завещанием лишь при наличии ряда условий, при одновременном соблюдении которых завещание будет законным и приведет к возникновению соответствующих последствий.

Во-первых, гражданин должен оказаться в положении, явно угрожающем его жизни, которое относится к чрезвычайным обстоятельствам. Как видно, закон использует признак очевидности, когда усомниться в опасности ситуации нельзя. В переводе на юридический язык они близки к непреодолимой силе, хотя в п. 1 ст. 1129 ГК РФ не назван второй признак, характеризующий непреодолимую силу – ее непредотвратимость (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Можно полностью согласиться с тем, что сделано это не случайно, так как на возможность составления завещания в простой письменной форме не влияет то, что гражданин сам способствовал поставлению себя в опасную ситуацию. Закон не раскрывает содержание понятий «в положении, явно угрожающем его жизни» и «сложившихся чрезвычайных обстоятельствах». Очевидно, что в одном случае это могут быть внешние факторы, когда человек оказывается отрезанным от внешнего мира либо иным образом угроза жизни исходит извне, например, катастрофы, стихийные бедствия, пожары, землетрясения, военные действия, наводнения и так далее, в других - это может быть тяжкое заболевание либо травма как результат несчастного случая, аварии, преступные посягательства и так далее. В том и другом случае ситуация по ряду причин не позволяет оформить завещание в обычном порядке. Законодатель не устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза, по вине гражданина или сложилась объективно, но угроза его жизни должна быть явной. Кроме того, при определенных обстоятельствах гражданин не может быть лишен права составить завещание в простой письменной форме, хотя бы он и сам способствовал тому, что оказался в положении, явно угрожающем его жизни. У гражданина в данной связи должна отсутствовать реальная возможность обратиться к нотариусу или иным лицам, имеющим право удостоверить завещания. Например, вспомним рыболовов, которые, несмотря на угрожающую метеосводку, отправляются на подледный лов, а затем оказываются на оторвавшейся льдине. Они сами поставили себя в такое положение, не прислушавшись к предостережениям синоптиков, но едва ли им можно отказать в праве совершить завещание в форме, предусмотренной п. 1 ст. 1129 ГК РФ. Необходимо подчеркнуть также, что речь идет о совершении завещания не при, а в чрезвычайных обстоятельствах. Иными словами, гражданин должен находиться не на периферии указанных обстоятельств, наблюдая за ними со стороны, а, что называется, в их эпицентре.

Во-вторых, как уже упоминалось, гражданин должен оказаться в таких чрезвычайных обстоятельствах, при которых он лишен возможности совершить завещание по правилам ст. 1124-1128 ГК РФ.

В-третьих, завещатель должен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. В законе не установлены жесткие требования к содержанию документа, необходимо только, чтобы можно было сделать однозначный вывод о направленности воли завещателя именно на распоряжение имуществом или частью имущества на случай смерти. Таким образом, даже если отсутствует само слово «завещание», но из смысла документа вытекает, что речь идет о распоряжении имуществом на случай смерти, такой документ должен быть признан завещанием. Также, в силу обстоятельств, в которых оказался гражданин, может быть использован любой материал, который бы позволил установить, что завещатель добровольно и собственноручно написал и подписал завещание. Исходя из этого можно сделать вывод, что завещание может быть написано на куске материи или коры дерева и т.д.

В-четвертых, это должно быть сделано в присутствии двух свидетелей, причем написанный и подписанный завещателем документ должен быть скреплен также и их подписями, при этом на них не возлагается обязанность по ознакомлению с содержанием письменного завещания наследодателя. Требование об участии свидетелей обуславливается необходимостью подтвердить впоследствии подлинность завещания. При этом к свидетелям предъявляются те же требования, что и при составлении других видов завещаний - ими не могут быть лица, указанные в п. 2 ст. 1124 ГК РФ.

Следует подчеркнуть, что обязательно наличие двух свидетелей, а несоответствие их вышеуказанным требованиям не делает завещание ничтожным, но может являться основанием признания завещания недействительным.

В-пятых, особенностью завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах, является то, что они могут отменить только завещания, совершенные в такой же форме. Так, если до момента составления указанного завещания существовало другое, удостоверенное надлежащим должностным лицом, или завещательное распоряжение в банке, то завещанием в простой письменной форме его заменить нельзя. Можно только составить олографическое завещание относительно имущества, не включенного в предыдущие завещания. Данное положение ограничивает свободу завещания. Находясь в условиях, опасных для жизни, человек может пересмотреть свое отношение к близким людям и пожелать изменить свое предыдущее завещание. Однако в настоящее время законодательством гражданину не предоставляется такая возможность.

Дальнейшая судьба завещания зависит от того, остался ли завещатель в живых или погиб.

Если составитель завещания жив, то завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, носит временный характер. Это выражается в установленном ГК РФ требовании в течение месяца после прекращения указанных обстоятельств совершить его в другой предусмотренной законом форме. Например, разведгруппа вернулась с выполнения боевого задания в расположение части и у военнослужащего появилась возможность удостоверить завещание у командира части; гражданин был освобожден из плена и в связи с получением ранения помещен в госпиталь - он может обратиться за удостоверением завещания к начальнику госпиталя, главному врачу, его заместителю по медицинской части или дежурному врачу этого госпиталя.

Указанный срок является пресекательным и восстановлению ни при каких обстоятельствах, в том числе в судебном порядке, не подлежит. Однако в случае если у гражданина потенциально появилась возможность обратиться к нотариусу или иному должностному лицу для удостоверения завещания, но человек находится в коме, то представляется вполне логичным, что в данном случае срок начнет течь с момента выхода его из комы. Так как непосредственная опасность его жизни все равно существует. Срок в данном случае не будет продлен, а будет перенесен момент начала течения срока.

В случае же, если завещатель погиб, возникает необходимость утверждения завещания в суде в порядке особого производства. Это является самым сложным и реально влияющим на судьбу завещания требованием, так как завещание подлежит исполнению только при условии подтверждения судом совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. С заявлением об утверждении завещания могут обратиться только заинтересованные лица. Как правило, это потенциальные наследники по завещанию или отказополучатели. Маловероятно, что наследники по закону будут обращаться за признанием такого завещания действительным.

Заявитель должен предъявить в суд само подлинное завещание и представить доказательства того, что:

1) завещание написано и подписано собственноручно заявителем;

2) подписание завещания происходило при угрозе смертельной опасности завещателю и чрезвычайных обстоятельствах, лишающих его возможности обратиться к надлежащему должностному лицу;

3) при составлении завещания присутствовали два свидетеля;

4) открытие наследства произошло в месячный срок с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств;

5) не пропущен срок принятия наследства.

Обращение в суд возможно в течение общего срока для принятия наследства - шести месяцев с момента открытия наследства (смерти человека или принятия судом решения об объявлении его умершим). Данный срок может быть по решению суда восстановлен, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другой уважительной причине. В данном случае наследник, пропустивший срок, должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

В порядке особого производства суд устанавливает только факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, не касаясь законности завещательных распоряжений. Поэтому такое завещание может быть оспорено в исковом порядке по мотивам его недействительности как притворной сделки либо сделки, совершенной под влиянием заблуждения, насилия либо угрозы и т.п.

В случае отсутствия спора о действительности завещания наследники обращаются к нотариусу для открытия наследственного дела. Нотариусу представляются оригинал завещания и свидетельство о смерти наследодателя, а также документы, подтверждающие права завещателя на наследуемое имущество.

На сегодняшний день удельная доля завещаний, составленных как военнослужащими, так и гражданским населением в чрезвычайных обстоятельствах, ничтожно мала и судебная практика, касающаяся утверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, очень бедна. Это обусловлено не отсутствием обстоятельств, при которых завещание может быть составлено, а незнанием гражданами, попадающими в такие ситуации, прав, предоставленных законодательством в области составления завещания.

 

 

Закрытое завещание

Закон исходит из того, что содержание закрытого завещания никому, кроме самого завещателя, не может быть известно. Конечно, завещатель может поведать кому-то о содержании закрытого завещания, но в данном случае отношения между завещателем и лицом, которому он раскрыл тайну закрытого завещания носит настолько лично-доверительный характер, что право на них не реагирует. Именно по этому, при совершение закрытого завещания, ни на кого не возлагается обязанность хранить его содержание в тайне.

Закрытое завещание представляет собой волю наследодателя, выраженную в письменной форме и собственноручно им подписанную, которая неизвестна до определенного момента времени (смерти наследодателя) никому, в том числе нотариусу.

В целях недопущения злоупотреблений, связанных с закрытостью завещания, ст. 1126 ГК РФ императивно устанавливает некоторые требования к этому документу.

Из самой природы закрытого завещания следует, что круг лиц, которые могут его совершить, ограничен. Поскольку закрытое завещание должно быть написано и подписано завещателем собственноручно, его могут совершить только те лица, которые на это способны. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания как ничтожной сделки, то есть такое закрытое завещание не порождает никаких юридических последствий. Таким образом, исключается возможность написать завещание путем использования компьютера, пишущей машинки, записи на аудио- или видеопленку и так далее. При совершении закрытого завещания завещатель не может прибегнуть ни к помощи рукоприкладчика, ни к помощи переводчика, поскольку при посредничестве указанных лиц завещание перестает быть закрытым. Разумеется, при этом должны соблюдаться и общие требования, которые закон предъявляет лицам, желающим совершить завещание. Также, возможно составления закрытого завещания слепым, при условии, если завещание исполнено на языке слепых. Хотя в этой ситуации возникнут проблемы, связанные с переводом вскрытого завещания, равно как и в том случае, когда завещание составлено на иностранном языке. В случаях возникновения у кого-либо из заинтересованных лиц сомнений по поводу действительности собственноручного написания и подписания завещателем закрытого завещания спор по общему правилу будет подлежать рассмотрению в судебном порядке.

Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент совершения завещания обладает дееспособностью в полном объеме. Это требование полностью распространяется и на закрытые завещания.

Вместе с тем, очевидно, что отсутствие квалифицированной помощи нотариуса при составлении завещания может привести к негативным последствиям, например не учтены права обязательных наследников, а потому в этой части завещание будет признано недействительным.

Закрытое завещание в заклеенном конверте завещатель передает нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на этом конверте свои подписи. Свидетели, как и любые другие лица, не могут знать, что находится в конверте, поскольку они ставят свои подписи на заклеенном конверте. После подписания свидетелями заклеенного конверта он запечатывается в их присутствии в другой, то есть во второй конверт.

На втором конверте нотариус делает надпись, содержащую сведения, перечисленные в п. 3 ст. 1126 ГК РФ, а именно сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Кроме того, принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1126 ГК РФ о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, ст. 1123 ГК РФ о необходимости соблюдать тайну завещания, содержание ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Из этого документа должно следовать, где и каким нотариусом завещание принято.

Несмотря на специфику закрытого завещания, оно может быть отменено или изменено в общеустановленном порядке.

После смерти завещателя заинтересованное лицо, это может быть гражданин, предполагающий, что он является наследником по завещанию либо наследником по закону, представляет нотариусу свидетельство о смерти завещателя, оформившего закрытое завещание, и просит вскрыть завещание.

Нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. Наследники по закону могут присутствовать при вскрытии конверта с закрытым завещанием независимо от очередности и оснований призвания их к наследованию. Очевидно, это установлено в целях недопущения посторонних лиц, например, журналистов на церемонию оглашения завещания. Необходимо обратить внимание на то, что закон допускает присутствие только наследников по закону, - иные заинтересованные лица, например, отказополучатели присутствовать при оглашении завещания не могут. Не обязательно присутствие именно тех свидетелей, которые в свое время поставили свои подписи на заклеенном конверте переданному нотариусу, это могут быть и другие свидетели, при чем их число может быть и более двух. Как правило, свидетели приглашаются заинтересованными лицами из числа наследников по закону, однако могут быть приглашены и по инициативе самого нотариуса, особенно в тех случаях, когда наследников по закону не имеется.

О дате вскрытия конверта с закрытым завещанием нотариус должен известить наследников наследодателя по закону, местонахождение которых ему известно. Личность всех граждан устанавливается нотариусом и проверяется их право на наследство по закону. В частности, сведения о наследниках по закону могут быть представлены лицом, предъявившим свидетельство о смерти завещателя. Нотариус принимает меры к выявлению наследников по закону, особенно обязательных наследников или их представителей, побеседовав с заинтересованным лицом и запросив выписку из домовой книги по месту жителя завещателя. Если кто-либо из наследников по закону не может подтвердить факт своих родственных отношений с наследодателем, то наследники, имеющие соответствующие документы, могут подтвердить данное обстоятельство, о чем следует указать в протоколе вскрытия конверта с закрытым завещанием. Если сведений о наследниках по закону у нотариуса не имеется либо никто из наследников по закону не изъявил желания присутствовать при процедуре вскрытия и оглашения закрытого завещания, нотариус должен произвести указанные действия без их участия в присутствии одних свидетелей. По данному поводу не может быть двух мнений, поскольку пятнадцатидневный срок, установленный п. 4 ст. 1126 ГК РФ, пресекательный и вскрытие конверта с закрытым завещанием не позднее названого срока является обязанностью нотариуса.

После того, как конверт с завещанием вскрыт, текст завещания сразу же оглашается нотариусом. Очевидно, в том случае если завещание изложено не на русском языке, потребуется какое-то время для подготовки его оглашения, что повлечет за собой невозможность огласить текст завещания сразу после вскрытия. Однако основанием для недействительности завещания это не является, поскольку прямо законом не установлено. Если при вскрытии и оглашении закрытого завещания присутствует наследник, не знающий русского языка, нотариусу следует пригласить переводчика или засвидетельствовать верность перевода.

После оглашения завещания нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Если кто-либо из присутствующих свидетелей отказывается подписать протокол, то это не влияет на действительность закрытого завещания, но такой отказ должен быть зафиксирован в акте, составляемом нотариусом и подписываемом присутствующими лицами.

Наследники не имеют права получить завещание - оно остается храниться у нотариуса. Исключений из этого правила не установлено, даже если наследники будут руководствоваться личными интересами, пожелав хранить документ, написанный наследодателем, у себя. Наследникам выдается копия протокола о вскрытии завещания, заверенная нотариусом.

В ст. 1126 ГК РФ не определено, кому из наследников нотариус вправе выдать нотариально удостоверенную копию протокола: только наследнику, в пользу которого сделано завещание, либо всем наследникам по закону. Представляется, что нотариально удостоверенные копии протокола могут быть выданы не только наследнику по завещанию, но и наследникам по закону, при чем не имеет значения, присутствовали ли эти наследники при вскрытии конверта с закрытым завещанием.

Если при вскрытии и оглашении завещания наследник по завещанию отсутствует, подлинники завещания и протокола остаются на хранении у нотариуса до явки наследника.

По письменному заявлению явившегося наследника нотариус вручает ему нотариально засвидетельствованную копию протокола.

В случае неявки наследника по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства нотариус вправе решать вопрос о наследовании по закону.

 

 

Содержание завещания. Обязательная доля при наследовании по завещанию

 

 

Основное содержание завещания составляют распоряжения завещателя о назначении лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, и о распределении своего имущества между ними.

Назначение лиц, к которым должно перейти имущество завещателя, когда у него имеются наследники по закону, сопряжено либо с изменением их долей, порядка участия их в наследовании его имущества, либо с устранением их от наследования. Завещатель также вправе назначить наследниками лиц, которые вообще не входят в круг наследников по закону.

Закон не содержит никаких особых правил по вопросу о степени точности обозначения в завещании наследников. Однако посмертный характер действия завещания и невозможность или трудность устранения дефектов выражения воли завещателя, когда он уже умер, требуют особой чёткости в формулировке пунктов завещания, определяющих состав наследников.

Наследники должны быть названы способом, позволяющим выделить их из массы других граждан или юридических лиц. Лучше всего это делать указанием полного наименования юридического лица, а когда наследниками назначаются граждане, то полным воспроизведением их фамилии, имени, отчества со ссылкой на характер родственной или иной связи с завещателем. Можно приводить иные сведения, чтобы не спутать лицо, которое имел в виду завещатель, с его однофамильцем, имеющим к тому же одинаковое с ним имя и отчество. Однако не противоречит закону и допустимо определение наследников путём указания на родственную связь или характер отношений свойства с ним, если на момент открытия наследства не сможет возникнуть сомнений в личности наследника. Очевидно, не по имени, а ссылкой на родственную связь или на иные признаки можно назначить наследником насцитуруса, то есть лицо, зачатое при жизни наследодателя.

Завещатель может указать в своём завещании в качестве наследников не всех, а лишь некоторых из своих наследников по закону, устраняя тем самым остальных, не упомянутых наследников по закону от наследования в том имуществе, которого касается завещание. Если завещание касается лишь части имущества завещателя, то такое неупоминание в завещании некоторых наследников по закону не лишает их права наследования по закону в остальном имуществе завещателя (то есть в тех случаях, когда завещатель оставляет назначенным им по завещанию наследникам не всё своё имущество, то в той части, которая не затронута завещанием, открывается наследование по закону). Само собой разумеется, что эти, не упомянутые в завещании наследники по закону, должны относиться к той очереди наследников, которая в данном случае призывается к наследованию по закону. Если же завещание охватывает всё наследственное имущество завещателя, то такое неупоминание некоторых наследников по закону в завещании означает устранение их от наследования вообще.

Завещатель вправе устранить по своему усмотрению некоторых наследников по закону не только путём неупоминания их в своём завещании, но и путём прямого указания о том, что он лишает названных им в завещании своих наследников по закону (кроме необходимых наследников) права наследования. Наследник, лишённый по завещанию права наследования, считается устранённым от наследования вообще, независимо от того, касается ли завещание всего наследственного имущества или лишь части его. В то же время, как уже отмечалось, наследник, лишь не упомянутый в завещании, может считаться устранённым от наследования вообще только в том случае, когда завещание охватывает всё наследственное имущество.

Если у завещателя, оставившего завещание, в котором лишены наследства все наследники по закону, нет необходимых наследников (получающих в силу закона обязательную долю), то такое завещание означает, что наследственное имущество вследствие выморочности должно перейти к государству.

Назначение наследника связано с предоставлением ему завещателем принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе завещать любую часть своего имущества либо всё своё имущество, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» одному человеку или нескольким. Использование такой универсальной формулировки не является обязанностью наследодателя. Он может также перечислить все виды передаваемого имущества. Однако использование перечневого метода нецелесообразно, поскольку к моменту принятия наследства вероятно появление имущества, не названного в таком перечне, и наоборот, что-либо из списка может уже не быть собственностью завещателя. В подобной ситуации может возникнуть необходимость руководствоваться как правилами наследования по завещанию, так и по закону, т. е. те предметы, которые в завещании не указаны, будут распределены между наследниками по закону.

Завещатель вправе распределить своё имущество между назначенными им наследниками в любых долях, а не равных долях, как это имело бы место при наследовании по закону (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). При этом их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби) и в совокупности составлять единицу.

В то же время завещатель вправе распределить своё имущество между назначаемыми им наследниками не только путём определения размера доли, причитающейся каждому из назначенных им наследников, но и путём указания тех конкретных вещей или прав, которые будут причитаться тому или иному из назначенных им наследников.

В тех случаях, когда завещатель, назначив в своём завещании наследников, в то же время не определил в нём ни той доли в наследстве, которая должна быть получена тем или иным наследником, ни тех конкретных вещей или прав, которые должны перейти к тому или иному наследнику, следует считать, что наследственное имущество подлежит разделу между всеми указанными в завещании наследниками в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК РФ).

Соответствующим образом подлежит разделу делимое имущество. Неделимое - поступает в общую долевую собственность наследников опять-таки в равных долях, если они не договорятся об ином разделе имущества.

Несколько сложнее ситуация, когда наследодатель указал в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре (например, завещая жилой дом, указал, что крыша переходит к старшему сыну, стены - к среднему, подвал - к младшему). Неделимая вещь в соответствии со ст.133 ГК РФ не подлежит физическому разделу - это невозможно без изменения ее назначения, а значит, без обесценивания. Поэтому выраженная указанным образом воля наследодателя не может быть исполнена. Тем не менее, это не влечет за собой недействительность завещания или его части в силу прямого указания п. 2 ст. 1122 ГК РФ. Этот пункт устанавливает, что неделимая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости частей неделимой вещи.

Итак, неделимая вещь поступает в долевую собственность наследников. В зависимости от того, каковы стоимость и назначение завещанных каждому наследнику частей неделимой вещи определяется порядок пользования наследниками этой вещью.

В случае спора между наследниками суд (по требованию любого из наследников либо его представителя) определяет доли наследников и порядок пользования вещью. При этом решение суда должно обеспечить соблюдение правил ст. 1168 ГК РФ о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе имущества и об особенностях наследования жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен.

Предметом завещания является имущество, законно принадлежащее завещателю на праве частной собственности, независимо от места нахождения и характера имущества. При этом наследодатель может завещать и то имущество, которое он приобретет в будущем (ст. 1120 ГК РФ).

В завещании могут содержаться пожелания наследодателя о месте захоронения, способе погребения и т. д. Однако распоряжение на случай смерти, состоящее только из указаний подобного рода, как акт, не порождающий прав и обязанностей, не является завещанием в правовом смысле этого слова.

Не могут быть предметом завещания такие права, которые неразрывно связаны с личностью завещателя (в частности, право на алименты и т. п.).

Предметом завещания, как правило, является имущество, подлежащее регистрации в государственных органах: квартиры, дома, земельные участки. Но предметом завещания могут быть и обычные предметы домашней обстановки и обихода. Нет необходимости в завещании делать особую оговорку по поводу этих предметов. Если по завещанию переходит «все имущество», значит, туда входят и предметы домашней обстановки и обихода, а если наследнику оставляется часть имущества, то эта часть исчисляется с включением стоимости данных предметов.

Особо следует сказать о возможности составления так называемых условных завещаний, по которым переход имущества к наследнику связан с наступлением какого-либо условия. ГК РФ не содержит указаний ни о возможности, ни о запрете составления условных завещаний. На основании же общих положений ГК РФ о сделках можно прийти к выводу, что условной может быть любая сделка (ст. 157 ГК РФ). Однако нынешняя практика условные завещания не признает. При их составлении нотариусы рекомендуют исключать все положения, даже отдаленно напоминающие условия.

Подназначение наследника в завещании

 

Завещатель, кроме того, что вправе в своём завещании определить круг своих наследников и распределить своё имущество между ними по своему усмотрению, вправе также включить в завещание ряд особых распоряжений, касающихся как порядка призвания своих наследников к наследованию, так и цели или порядка использования наследственного имущества. Эти распоряжения завещателя касаются таких условий наследования, которые вообще не могут иметь место при наследовании по закону.

К числу особых завещательных распоряжений относится, в частности, подназначение наследника в завещании. Институт подназначения наследника – традиционный для отечественного гражданского законодательства. Возможность подназначить наследника - одно из проявлений принципа свободы завещания. Сущность подназначения состоит в назначении завещателем в предусмотренных законом случаях, кроме основного или основных наследников, ещё и запасного или запасных наследников (ст. 1121 ГК РФ). Подназначение наследников именуется в литературе субституцией, а подназначаемые наследники – субститутами. Подназначаемым наследником может быть любой гражданин или юридическое лицо, а также государство.

Цель подназначения наследника - не допустить переход имущества к наследникам наследника, не принявшего наследство, либо к иным наследникам завещателя. Тем самым наследодатель реализует свое право передать имущество по собственному усмотрению.

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в ст.1121. Иначе говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению. Итак, это следующие случаи:

1. Смерть наследника до открытия наследства. При отсутствии субституции в этом случае имело бы место наследование по праву представления.

2. Смерть наследника одновременно с наследодателем. При отсутствии субституции имущество перешло бы не к коммориенту (см. п.2 ст.1114), а к иным наследникам завещателя.

3. Смерть наследника, не успевшего принять наследство, после его открытия. При отсутствии субституции в этом случае имела бы место наследственная трансмиссия (см. ст.1156). Очевидно, те же последствия, что и смерть, имеет признание наследника умершим (учитываться будет дата вступления в законную силу соответствующего решения суда).

4. Непринятие наследником наследства по любым причинам. При отсутствии субституции имущество перешло бы к другим наследникам завещателя.

5. Отказ от наследства наследника. При отсутствии субституции имущество перешло бы к субъекту, в пользу которого был осуществлен отказ от наследства. Если же основному наследнику подназначен запасной, то он не имеет права отказаться от наследства в пользу других лиц (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

6. Наличие обстоятельств, указанных в ст.1117, позволяющих считать наследника недостойным и отстранить его от наследования.

Нормы статьи 1121 ГК РФ не отвечают на вопрос о возможном количестве подназначенных наследников. Это количество может быть любым. Во-первых, подназначить наследника можно на случай, если один из названных выше случаев произойдёт с подназначенным наследником (по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет наследникам завещателя, а не подназначенного наследника). Соответственно, наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства. Однако на практике двойное или тройное подназначение довольно редкое явление.

Во-вторых, возможно подназначение разных наследников на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследник умер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался недостойным, подназначается другой и т.д.).

Таким образом, наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов и другие общие положения о порядке перехода наследственной массы.

Наследственному праву некоторых стран известна так называемая фидеикомиссарная субституция. Смысл её заключается в том, что, назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, что оно после его смерти переходит к лицу, указанному в том же завещании. По существу имущество завещается только во владение и пользование лица, указываемого в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фидеикомиссарного субститута. Причём имуществом не вправе распорядиться и сам субститут.

Российское же законодательство не предусматривает фидеикомиссарную субституцию как ограничивающую волю собственника в распоряжении имуществом, перешедшим к нему по наследству. Завещания, содержащие условия о такой субституции, должны признаваться недействительными.

Обязательная доля.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Среди наследников по закону и ранее существовала особая категория граждан, наиболее незащищенных в социальном отношении, которым при наличии завещания и независимо от его содержания причиталась определенная доля в наследственном имуществе.

Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники, или необходимые наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К ним относятся:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

- нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ.

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст.ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), нетру



2015-12-07 990 Обсуждений (0)
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (990)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.013 сек.)